Краткое описание договора дарения

25.10.2018 Выкл. Автор admin

Договор дарения

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ).

Договор дарения регламентируется нормами гл. 32 ГК РФ, а также Федеральным законом от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Данный договор — безвозмездный, так как даритель не получает встречного имущественного предоставления от одаряемого. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением и к нему применяются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК РФ о притворной сделке, совершенной с целью прикрыть другую сделку, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду (о купле-продаже, мене и т. п.). Поскольку у одаряемого обязанностей из договора не возникает, договор является одностороннеобязывающим.

Кроме того, договор дарения может быть реальным или консенсуальным. Во втором случае имеет место обещание дарения в будущем, которое должно быть ясно выражено (т. е. содержать намерение совершить в будущем безвозмездную передачу веши или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности) и сделано в надлежащей форме.

Договор дарения может быть условной сделкой, если имеет место его пожертвование, т. е. дарение вещи или права с условием использования в общеполезных целях (ст. 582 ГК РФ).

Стороны договора дарения

Сторонами договора являются даритель и одаряемый.

Паритель именуется также жертвователем (при пожертвовании — ст. 582 ГК РФ) и благотворителем (ст. 5 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

Даритель является собственником передаваемой вещи. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может подарить вещь с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Однако это ограничение не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости (п. 1 ст. 576 ГК РФ).

Дарители-граждане должны обладать надлежащим объемом дееспособности. Так, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно заключать договоры дарения (без согласия законных представителей) в виде мелких бытовых сделок или сделок по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ).

Дарение несовершеннолетними от 14 до 18 лет совершается с письменного согласия родителей (усыновителей) или попечителей. Исключение составляет дарение, имеющее характер мелкой бытовой сделки, а также по распоряжению своими доходами и средствами, предоставленными родителями (усыновителями) или с согласия последних третьим липом для определенной цели или свободного распоряжения (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 28 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 581 ГК РФ обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.

Одаряемый именуется также благополучателем, если имеет место пожертвование (ст. 5 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

Малолетние и несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет вправе самостоятельно выступать в качестве одаряемых, если договор дарения направлен на безвозмездное получение выгоды и не требует нотариального удостоверения или государственной регистрации (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 28 ГК РФ). В иных случаях опекуны вправе от имени подопечного в возрасте до 14 лет принимать имущество в дар, а попечители — давать согласие на принятие дара подопечным в возрасте от 14 до 18 лет.

При обещании дарения в будущем права одаряемого, которому обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено непосредственно договором (п. 1 ст. 581).

При пожертвованиях одаряемым может быть гражданин, лечебное, воспитательное учреждение, учреждение социальной защиты и другое аналогичное учреждение, а также благотворительные, научные и учебные учреждения, фонды, музеи и другие учреждения культуры, общественные и религиозные организации, государство, субъекты РФ и муниципальные образования (п. 1 ст. 582).

Содержание договора дарения

Существенным условием договора дарения является его предмет.

Чаще всего предметом дарения являются вещи. Среди вещей выделяют обычные подарки стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда (п. 2 ст. 574, 575 ГК РФ) и обычные подарки небольшой стоимости (п. 1 ст. 576, 579 ГК РФ). В отношении таких подарков не действуют правила о запрещении дарения, об отказе от исполнения договора дарения и об отмене дарения. Договор дарения подарков стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда с дарителем — юридическим лицом может быть заключен устно.

Предмет дарения может представлять собой имущественное право требования к себе или к третьему лицу (например, даритель-автор передает одаряемому право на получение авторского гонорара к издательству, опубликовавшему книгу дарителя) или выражаться в виде освобождения дарителем одаряемого от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом.

Предмет договора дарения должен быть конкретизирован. Обещание подарить все свое имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно (п. 2 ст. 572 ГК РФ).

При пожертвовании оговаривается условие об общеполезной цели использования дара. Общеполезная цель обязательно указывается при пожертвовании гражданину. Общая польза предполагает неопределенное количество лиц, которые вправе пользоваться пожертвованием. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.

В случае, если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица — жертвователя — по решению суда.

Если пожертвованное имущество используется не в соответствии с указанным жертвователем назначением, это дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

В договоре дарения могут быть оговорены условия о порядке передачи имущества, об ограниченном пользовании имуществом дарителя.

Консенсуальный договор дарения может заключаться под отлагательным или отменительным условием. Например, в договоре может быть указано, что даритель вправе отменить дарение, если он переживет одаряемого (п. 4 ст. 578 ГК РФ). Таким образом, смерть одаряемого ранее дарителя (отмснитсльнос условие) влечет за собой прекращение прав и обязанностей по дарению.

Форма договора предусмотрена ст. 574 ГК РФ. В большинстве случаев дарение может быть совершено устно, если сопровождается передачей дара одаряемому посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

В простой письменной форме договор дарения совершается, если:

  • даритель — юридическое лицо и стоимость дара — движимого имущества превышает пять минимальных размеров оплаты труда;
  • договор содержит обещание дарения движимого имущества в будущем.

Если в этих случаях договор дарения совершен устно, то он является ничтожным.

В письменной форме с государственной регистрацией совершается договор дарения недвижимости.

В ст. 575 ГК РФ содержатся нормы, запрещающие дарение:

  • от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
  • государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
  • работникам лечебных, воспитательных и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, воспитании, содержании или их супругами и родственниками этих граждан;
  • между коммерческими организациями.

Этот запрет не распространяется на обычные подарки стоимостью не более пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда.

В соответствии со ст. 573 ГК РФ одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым. При этом отказ от дарения должен быть в той же форме, что и сам договор. Так, если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован, отказ от принятия дара также подлежит государственной регистрации.

Наличие письменно оформленного договора дарения предполагает право дарителя требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар.

Даритель вправе отказаться от исполнения договора об обещании дарения в будущем, если:

  • после заключения договора имущественное или семейное положение или состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора приведет к существенному снижению уровня жизни дарителя (п. 1 ст. 577 ГК РФ);
  • одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения (п. 2 ст. 577, п. 1 ст. 578 ГК РФ).

Даритель вправе отменить дарение по предусмотренным в законе основаниям (ст. 578, п. 5 ст. 582), если:

  • одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя либо жизнь членов его семьи, близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения;
  • обращение одаряемого с подаренной вещью создает угрозу ее безвозмездной утраты, а вещь представляет для дарителя большую неимущественную ценность;
  • дарение совершено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом);
  • в договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого;
  • пожертвованное имущество используется не в соответствии с указанным жертвователем назначением либо используется по другому назначению в изменившихся обстоятельствах без согласия жертвователя.

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.

У дарителя не возникает права об отказе от исполнения договора и об отмене дарения обычных подарков небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ).

В соответствии со ст. 580 ГК РФ даритель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого-гражданина вследствие недостатков подаренной веши. Но при этом должно быть доказано, что недостатки веши были неявные (скрытые); недостатки возникли до передачи вещи одаряемому; даритель был осведомлен о недостатках и не предупредил одаряемого о недостатках.

Электронная библиотека

Права и обязанности дарителя. Реальный договор дарения, как правило, не порождает никаких обязательственных отношений. Единственным исключением из этого правила является обязательство, возникающее в результате дарения имущественного права в отношении самого дарителя. Содержание этого обязательства не специфично для дарения, поскольку оно определяется не самим фактом дарения, а характером подаренного права. Поэтому имеет смысл говорить лишь об обязательстве, возникающем из консенсуального договора дарения, основные условия которого мы и рассмотрим.

Главной обязанностью дарителя является передача дара. Если предметом договора является вещь, то ее передача одаряемому может осуществляться посредством вручения, символической передачи (например, вручение ключей) либо вручения правоустанавливающих документов (абз. 2 п. 1 ст. 574 ГК). Передача дара в виде имущественного права в отношении третьего лица обычно производится путем вручения документов, фиксирующих основания возникновения этого права (например, уступка прав по предъявительской ценной бумаге). Единственным основанием возникновения права в отношении самого дарителя является договор дарения. В этом случае переход права на одаряемого обычно происходит автоматически в силу истечения согласованного сторонами срока или по наступлении согласованного отлагательного условия. Передача дара в виде освобождения от обязанности требует от дарителя совершения определенных действий, например получения согласия кредитора одаряемого на перевод долга или исполнения обязанности за одаряемого (в случае возложения исполнения).

Читайте так же:  Проектная экспертиза краснодар

Обязанности дарителя по консенсуальному договору дарения переходят к его правопреемникам, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 581 ГК). В отношении пожертвования это правило не действует (п. 6 ст. 582 ГК).

Право отказа от исполнения консенсуального договора дарения – одно из важнейших прав дарителя, закрепленное ст. 577 ГК. Даритель может воспользоваться этим правом в двух случаях:

1) если после заключения договора его имущественное, семейное положение либо состояние здоровья изменились настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни;

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его семьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен применительно к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК). За этим единственным исключением отказ дарителя от исполнения договора по вышеуказанным основаниям является действием правомерным, а потому не дает одаряемому права на возмещение убытков (п. 3 ст. 577 ГК).

Права и обязанности одаряемого. Право на получение дара логически вытекает из самою предмета договора дарения. Его содержание определяется содержанием соответствующей обязанности дарителя. Если предметом дарения является индивидуально-определенная вещь, то в случае неисполнения обязательства дарителем одаряемый приобретает право требовать отобрания этой вещи у дарителя (с соблюдением правил ст. 398 ГК). Если же предмет дарения – вещь, определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может сузиться до права на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК).

Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 ст. 573 ГК. Это право может быть осуществлено в любой момент до передачи дара и даже не обусловлено наличием каких-либо уважительных причин. Одаряемый вправе отказаться от дара

вообще без указания мотивов (если соблюдены формальные требования, предусмотренные п. 2 ст. 573 ГК).

Отсюда можно сделать вывод о том, что принятие дара не является обязанностью одаряемого лица. Но какое же значение имеет тогда согласие одаряемого на принятие дара? Договорное условие о принятии дара устанавливает не обязанность одаряемого, а, скорее всего, характеризует обязанность дарителя по передаче дара, которая не может быть выполнена, пока дар одаряемым не принят. В этом смысле принятие дара – обязательное условие состоявшейся передачи дара.

Права одаряемого в обычном консенсуальном договоре дарения, по общему правилу, не переходят к его правопреемникам (если иное не предусмотрено договором – п. 1 ст. 581 ГК). Напротив, в договорах пожертвования, как правило, имеет место правопреемство (п. 6 ст. 582 ГК).

Существование обязанностей на стороне одаряемого лица – явление довольно редкое для обычного дарения. Практически оно ограничивается немногими случаями дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя. Но в договорах пожертвования обязанность одаряемого по использованию имущества в общеполезных целях присутствует всегда.

В договоре пожертвования гражданину эта обязанность трансформируется в обязанность использования дара по конкретному назначению, указанному дарителем. Аналогичная обязанность может возлагаться и на одаряемое юридическое лицо. В этом случае оно должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества (абз. 2 п. 3 ст. 582 ГК), что обеспечивает возможность финансового контроля за его использованием.

Если условие о конкретном направлении использования дара в договоре пожертвования отсутствует, одаряемое юридическое лицо обязано самостоятельно определить способы использования дара в общеполезных целях, не противоречащие назначению имущества.

Установление обязанности по использованию имущества в общеполезных целях серьезно ограничивает права одаряемого в отношении этого имущества.

Ответственность по договору дарения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору дарения строится на общих основаниях, урегулированных главой 25 ГК.

Однако, учитывая безвозмездный характер этого договора, закон предусмотрел из общих правил ряд изъятий, ограничивающих ответственность сторон договора. Так, ответственность за убытки, причиненные дарителю отказом одаряемого от принятия дара, ограничена возмещением реального ущерба, если к тому же соответствующий договор дарения был заключен в письменной форме (п. 3 ст. 573 ГК).

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем в соответствии с нормами главы 59 ГК (т. е. ответственность здесь конструируется по внедоговорной модели). Общие основания деликтной ответственности в данном случае конкретизируются указанием на то, что даритель отвечает за недостатки вещи, если они возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и если даритель знал о них, но не предупредил одаряемого (ст. 580 ГК). Таким образом, ответственность строится на началах вины.

Недостатки вещи по смыслу ст. 580 ГК охватывают наряду с собственно физичес-кими недостатками (конструктивными и прочими) и юридические дефекты вещей, например неизвестные ранее обременения вещи правами третьих лиц или ущербность титула. И хотя юридические дефекты вещи обычно не могут причинить вреда жизни или здоровью одаряемого, их негативное влияние на имущественную сферу может быть ощутимо.

Прекращение договора дарения. Реальный договор дарения обычно не порождает обязательства, выступая лишь как основание возникновения прав на стороне одаряемого. В отличие от него консенсуальный договор дарения в своем развитии проходит как минимум два этапа: сначала он порождает соответствующее обязательство, а затем исполнение этого обязательства приводит к возникновению у одаряемого вещных или иных прав в отношении дара. На первом (обязательственном) этапе дарение может быть прекращено так же, как и любой другой договор гражданского права, т. е. на общих основаниях, предусмотренных главой 26 ГК и ст. 450, 451 ГК, а также по основаниям, свойственным лишь дарению, – п. 1 ст. 573 и п. 1 и 2 ст. 577 ГК. Но после того, как обязательство исполнено, прекратить его уже невозможно, поскольку договор сыграл свою роль.

Однако в ряде случаев закон допускает отмену уже исполненного договора дарения, т. е. фактически аннулирует договор как факт, повлекший юридические последствия. Перечень таких оснований установлен ст. 578 и п. 5 ст. 582 ГК и является исчерпывающим.

Даритель вправе отменить или потребовать через суд отмены дарения (за исключением пожертвований – п. 6 ст. 582 ГК и обычных подарков небольшой стоимости – ст. 579 ГК) в следующих случаях:

1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения;

2) если одаряемый обращается с подаренной вещью (представляющей для дарителя большую неимущественную ценность) ненадлежащим образом, что создает угрозу ее утраты;

3) если даритель пережил одаряемого, при условии, что такое основание отмены дарения было предусмотрено договором.

Заинтересованное лицо может требовать судебной отмены договоров дарения (кроме пожертвований и дарения обычных подарков небольшой стоимости), совершенных индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, объявленным банкротом, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению о банкротстве, если такое дарение производилось за счет средств, связанных с предпринимательской деятельностью дарителя, и нарушало положения закона о несостоятельности.

Отмена пожертвования возможна по иску дарителя или его правопреемника в единственном случае, когда пожертвованное имущество используется не в соответствии с указанным дарителем назначением, а если такое назначение не определено – то не в соответствии с общеполезными целями.

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она к моменту отмены сохранилась в натуре (п. 5 ст. 578 ГК). Аналогичным образом следует поступить и с имущественным правом, когда оно было предметом договора дарения.

Если одаряемый произвел отчуждение вещи или права с целью избежать их возврата либо преднамеренно совершил иные действия, делающие возврат невозможным (например, уничтожил дар), к нему может быть предъявлено требование о возмещении вреда по нормам главы 59 ГК.

Понятие и содержание договора дарения

Занимает заметное место среди процедур, направленных на передачу в собственность имущества, а также выступает в роли одного из путей возникновения у участников отношений гражданско-правового характера права собственности договор дарения, понятие, содержание, особенности которого будут подробно рассмотрены в статье.

В настоящее время его роль и практическая значимость постоянно увеличиваются. Все больше организаций и простых граждан прибегают к процедуре передачи имущества в дар. Однако зачастую в договоре дарения обязанности сторон и их права прописываются расплывчато. В дальнейшем это приводит к различным нарушениям обязательств, возникает чувство незащищенности со стороны законодательства и государства. Нередко договор дарения (понятие, элементы, содержание – далее по тексту) используют в корыстных и незаконных целях, чтобы скрыть собственность от права третьего лица, с последующей его реализацией ничего не подозревающему приобретателю. Все это говорит о необходимости более глубокого и полного рассмотрения данного вопроса.

Дарение в Римском праве

Договор дарения — один из старейших в Гражданском праве. В период римской республики (около V-I вв. до н. э.) данная процедура уже признавалась одним из оснований, по которым возникают право на собственность. Юридическая история данного института началась несколько позднее, в 550 г., и связана с Цинциевым законом. Дар расценивался как оплата за какое-либо одолжение или другой дар, либо, напротив, вызывал одариваемое лицо на ответные аналогичные действия.

На тот момент понятие и содержание договора дарения было несколько иным. Дар не был безвозмездною сделкой, как в современном праве. Дарение, подобно завещанию, находилось под неусыпным общественным контролем. Императором Юстинианом было установлено весьма интересное правило, согласно которому неблагодарное поведение одаряемого человека служило основанием для отмены сделки.

Начиная с первого века, юристы Римской империи изменили свое мнение. Они стали расценивать дарение как отчуждение имущества в безвозмездной форме. Если обещание что-либо подарить осуществлялось в форме стипуляции (устного контракта), то оно тоже обладало юридической силой. Постепенно исковую защиту получил особый вид соглашения (неформального) о дарении. Согласно данному договору, одна из сторон, именуемая дарителем, предоставляла другой (одаряемому) какие-либо ценности с целью проявления щедрости.

Дарение в отечественном праве

Первым по времени создания отечественным источником права, как известно, является Русская правда. Составителями за основу были взяты народные обычаи, которые и определили ее содержание. Договора дарения и принципов его составления Русская правда не содержит.

Вести историю становления данного института в отечественном законодательстве следует с 1649 г. В этот время появилось Соборное уложение, являющееся, по сути, продолжением и обобщением существовавших до этого Кодексов. В «Полном собрании законов Российской империи», изданном в 1830 г., дарение определяется как уступка одним лицом своего имущественного права другому человеку без получения взамен чего-либо.

Отечественное законодательство, помимо общих правил, действовавших в данном деле, имело и особенности. Выделялось несколько видов дарения: выдел, пожертвование, назначение приданого. К личности одариваемого или дарителя особых требований не предъявлялось.

В праве дореволюционной России дарение не рассматривали в качестве договора, оно расценивалось как одно из оснований приобретения права на собственность. При этом не учитывали необходимость обязательного согласия одаряемого.

Понятие договора дарения

Процедуре дарения посвящена тридцать вторая глава ГК РФ. В статье 572 законодательства дается емкое определение и раскрывается его содержание. Договор дарения подразумевает передачу или обязательство по передаче одной стороной (дарителем) другой стороне (одаряемому человеку) на безвозмездной основе вещи в собственность или имущественное право (к третьему лицу либо к себе) или освобождает либо обязует в будущем освободить ее от обязанности имущественного характера перед третьим лицом, либо перед самим собой.

Читайте так же:  Пособия если забеременеть в декретном отпуске

Содержание договора дарения дает понять, что он не является односторонней сделкой и при любых обстоятельствах требует согласия одаряемого лица на принятие оговоренного дара. Попытки рассматривать данный институт с другой стороны являются ошибочными. Дарение, расцениваемое как односторонняя сделка, являющаяся одним из путей возникновения права на собственность и при этом не порождающая между сторонами каких-либо обязательственных отношений, не находит признания в отечественном праве. Однако вместе с этим договор является односторонним, т. к. у одаряемого отсутствуют обязанности (исключение составляет такая разновидность, как пожертвование). Таким образом, такое понятие, как договор дарения с пожизненным содержанием (с иждивением), в гражданском законодательстве отсутствует. Подобного рода обязательства характерны для одной из разновидностей ренты. Также в качестве дарения, к примеру, не может расцениваться отказ в пользу другого человека от наследства.

Важно помнить, что содержание и исполнение договора дарения можно соотнести практически, как причину и следствие. При составлении документа имеет значение каждое предложение, слово, формулировка. Рассмотрим основные аспекты: форму договора, стороны и его предмет.

Стороны в договоре дарения

Выше уже были указаны названия сторон, которыми отличается от остальных соглашений договор дарения. Содержание стороны договора в ст.572 ГК РФ определяет как дарителя и одаряемого. Они должны являться дееспособными лицами. Согласно статьям 26, 28 ГК РФ, несовершеннолетние и малолетние тоже имеют право на совершение самостоятельной сделки, направленной на получение выгоды безвозмездным путем. Иными словами, они могут являться одаряемыми лицами. Исключение составляют те случаи, когда сделка требует государственной регистрации либо удостоверения у нотариуса. Кроме того, они могут выступать в качестве дарителей, но лишь в определенных ситуациях: при совершении некрупных бытовых сделок или распоряжении строго определенным законодательством имуществом.

Договор дарени: форма

Статья 574 ГК РФ четко и исчерпывающе определяет ситуации, при которых договор дарения может быть оформлен в письменной или устной форме. Несоблюдение указанных в ней требований делает сделку ничтожной.

Устно дарение может быть совершено в случае, если стоимость подарка — не более трех тысяч рублей. В письменной форме фиксируются все сделки, касающиеся передачи в дар движимого имущества, сумма которого превышает 3 тыс. руб., либо в случаях, когда даритель — это юридическое лицо, либо если договор содержит обещание совершения дарения в будущем. Требование также касается и имущества недвижимого. Договор дарения в этом случае обязательно подлежит государственной регистрации.

Если в перечисленных выше ситуациях договор будет заключен устно, то его значение ничтожно.

О предмете договора дарения

Развивая тему того, каким должно быть содержание договора дарения, отдельно стоит остановиться на одном из существенных его условий — предмете. Чаще всего в этом качестве выступают какие-либо обычные вещи. Их разделяют на две группы: подарки стоимостью до трех тыс. руб. и небольшой стоимости. На такие дары не действуют правила о запрещении процедуры дарения, его отмене или об отказе от исполнения заключенного договора.

В качестве предмета дарения может выступать имущественное право требования к третьему лицу или к себе. Например, автор-даритель передает права на получение гонорара издательству, которое опубликовало его работу. Кроме того, предмет может выражаться в виде освобождения одаряемого дарителем от какой-либо обязанности имущественного характера перед ним или третьими лицами.

Важно помнить, что содержание договора дарения должно отражать конкретные сведения о его предмете. Обещание дарителя в будущем подарить все свое имущество либо отдельную его часть без точного указания права или вещи признается в соответствии с ГК РФ ничтожным.

Содержание и форма договора дарения находятся в зависимости от характера имущества, которое дарят, и юридической природы самого процесса дарения. Это лежит в основе представленной далее классификации. В тематической литературе можно встретить информацию о двух видах договора дарения: реальном и консенсуальном.

Реальный договор

Реальный договор дарения допускается заключать как в устной, так и в письменной форме. Первый вариант не допускается тогда, когда предметом дарения является недвижимость либо вещь стоимостью более 3 тыс. руб. или отчуждаемая юридическим лицом.

Для заключения реального договора недостаточно согласия (договоренности) сторон. Он вступает в свою законную силу лишь при передачи вещи. Он отличается более сложным юридическим составом.

О консенсуальном договоре дарения

Консенсуальная форма договора (обещание дарения) может быть заключена под отменительным или отлагательным условием. В любом случае она требует письменного выражения, а также четко сформулированного намерения лица передать что-либо в дар в будущем. В консенсуальном договоре дарения обязательно указывается конкретное одаряемое лицо и точный предмет в виде права, какой-либо вещи или освобождения от обязанности.

Данный вид договора дарения является односторонним. Он порождает право одаряемого лица требовать его исполнения дарителем, на которого, в свою очередь, возлагает обязанность его исполнения в срок. Впрочем, любое правило всегда имеет исключения. Иногда у одаряемого лица все же возникают определенные обязанности:

  • бережное отношение к подаренной вещи, которая для дарителя представляет большую неимущественную ценность (письма, рукописи, дневники и т. д.);
  • использование пожертвованного жертвователем имущества по определенному им назначению.

Договор дарения, как и преобладающая часть других сделок, может быть заключен под так называемым отлагательным условием. Например, в содержании договора дарения квартиры может быть отражен пункт о том, что имущество подлежит передачи только после достижения одаряемым какого-либо результата общественно полезного характера (вступление в брак, окончание института, школы, достижение совершеннолетия и т. д.).

При консенсуальной форме договора лицо, принимающее дар, может в любой момент до его непосредственной передачи отказаться от него, т. к. он не обязан это делать.

Отказ от дарения

Итак, предположим договор дарения (понятие, виды, содержание – приведены выше) подписан. Имеет ли право одаряемое лицо отказаться от дара? Ответить на данный вопрос поможет статья 573 ГК РФ. Согласно данной гражданско-правовой норме одаряемое лицо имеет полное право в любое время до непосредственной передачи ему дара отказаться от его принятия. Договор, заключенный в устной форме, в этом случае будет признан расторгнутым. Если имел место подписанный документ, то отказываться от подарка тоже следует в письменном виде. В случаях, когда договор дарения прошел процедуру государственной регистрации, пройти аналогичный этап должен и отказ от него.

Даритель вправе потребовать от одаряемого им лица возмещение реального ущерба, который был причинен его отказом в принятии дара.

Отказ от исполнения договора

Даритель тоже обладает правом на отказ от исполнения заключенного договора, содержащего обещание о передачи одаряемому лицу в будущем какой-либо вещи, права или освобождения от обязанности имущественного плана (ст. 577 ГК РФ). Сделать это, в частности, можно в тех случаях, когда уже после совершения сделки изменилось семейное или имущественное положение либо здоровье дарителя, причем настолько, что исполнение в новых условиях договора приведет к существенному изменению его уровня жизни.

Однако при отказе дарителя от исполнения договора не дает оснований для требования одаряемым лицом возмещения убытков.

Как соотносится договор дарения с пожизненным содержанием (рентой)?

Договор дарения, как уже было сказано, является безвозмездной сделкой, иными словами, имущественные обязательства лежат только на одной из сторон – на дарителе. Ему не причитается никакой встречной компенсации. Причины сделки могут быть самые разнообразные: благодарность, симпатия и т. д. Как только в условиях соглашения сторон появляется пункт о встречных обязанностях одаряемого (передача какой-либо вещи взамен, денег, оказание услуги), знайте, — это уже не договор дарения. С пожизненным содержанием, с иждивением «в благодарность» за передачу имущества в собственность данная форма сделки не имеет ничего общего.

Здесь, что называется, на лицо, признаки договора ренты (ст. 583 ГК РФ). В данной норме указано, что согласно ему одна из сторон передает другой имущество в собственность, а вторая сторона, в свою очередь, принимает обязательства периодически выплачивать конкретно определенную сумму денег или предоставлять в иной форме средства на содержание.

Договор ренты — двусторонне обязывающий, возмездный, реальный. По нему отчуждение имущества может осуществляться только взамен систематического и гарантированного дохода и ухода. Это его принципиальное отличие от договора дарения. С пожизненным содержанием дарителя (образец соглашение можно найти в сети) связана не только передача определенной денежной суммы или иного представления. Стороны должны находиться в тесной взаимосвязи, контактировать. То есть, мало просто отдавать деньги, важен уход за человеком и психологическое взаимодействие с ним. С этим как раз и связан главный риск договора. Рента не имеет конкретного объема причитающихся получателю платежей, так как срок договора, а, следовательно, и размер встречного удовлетворения зависят и определяются сроком жизни рентополучателя или лица, указанного им в договоре.

Обобщая сказанное, делаем вывод о том, что договор дарения с пожизненным содержанием дарителя на практике просто-напросто не может существовать. Однако часто можно встретить еще одну интересную формулировку, очень похожую на первый взгляд на предыдущую. Существует такой вид договора, как дарение с правом пожизненного проживания. Остановимся на нем более подробно.

Дарение с правом на пожизненное проживание

Как уже было сказано выше, полное отчуждение в отношении подарка прав – это то, что подразумевает договор дарения. С пожизненным содержанием дарителя (образец соглашения может быть предоставлен адвокатами и квалифицированными юристами) это не имеет ничего общего. Однако, все граждане без исключения, передавая в дар недвижимое имущество (дом, квартира), в котором они проживают и прописаны, имеют возможность оставить за собой право пользования им или дальнейшего проживания. Вполне логично, что первая реакция на подобный нюанс – это вопрос о правомерности договора, который по идее должен быть безвозмездным.

С одной стороны, условие о проживании дарителя не является признаком возмездности, так как оно не несет в себе чего-либо нового в отношении недвижимого имущества на момент его передачи. Можно это расценивать скорее, как защиту собственных прав.

С другой стороны, такое право дарителя ограничивает возможности нового владельца имущества по распоряжению им. По данному основанию некоторые суды признают такой договор не действительным.

Отметим, что данный вид сделки имеет свои отрицательные и положительные стороны, причем как для дарителя, так и для одаряемого лица. Первый получает пожизненное право на проживание и пользование частью квартиры или дома в жилищно-бытовом плане совершенно бесплатно. Одариваемое лицо получает новое жилье в дар, но при этом «в комплекте» с ним идет старый владелец. В связи с этим весьма проблематичным может оказаться процесс продажи или сдачи в аренду недвижимого имущества.

В этом заключается специфика такого договор дарения. С пожизненным содержанием такая форма сделки имеет мало общего и в определенном плане является более выгодной. К плюсам иждивения следует отнести особенности налогообложения. В случае договора дарения необходимо будет заплатить налог в размере 13 %, при ренте, напротив, можно будет получить налоговый вычет.

Содержание договора дарения

Главная > Реферат >Государство и право

1. Понятие договора дарения…………………………………………………

2. Элементы договора дарения……………………………………………….

2.1. Предмет договора дарения……………………………………………….

Читайте так же:  Отмена распоряжения на материнский капитал

2.2. Стороны договора дарения………………………………………………

2.3. Форма договора дарения…………………………………………………

3. Содержание договора дарения…………….………………………………

3.1.Права и обязанности дарителя……………………………………………

3.2. Права и обязанности одаряемого………..………………………………

3.3. Ответственность по договору дарения………………………………….

3.4. Прекращение договора дарения…………………………………………

Список литературы и нормативных актов……………………..……………

Дарение является одним из древнейших договоров гражданского права. Уже в римском праве периода республики (V – I вв. до н.э.) дарение признавалось одним из оснований возникновения права собственности. Обещание подарить, если оно совершалось в фор­ме стимуляции, также имело юридическую силу. Позже в законо­дательстве империи получил исковую защиту особый вид нефор­мального соглашения о дарении – расtum dоnаtionis 1 . Под договором дарения римские юристы понимали неформальное соглашение, по которому одна сторона – даритель предоставляет другой стороне – одаряемому какие-либо ценности за счет своего имущества с целью проявить щедрость по отношению к одаряемому. При этом дарение совершалось в различных правовых формах: посредством передачи права собственности на вещь, предоставления сервитутного права, а также в форме дарственного обещания совершить определенное действие в будущем. Важней­шие положения этого соглашения, касающиеся предмета договора, ответственности дарителя, оснований отмены дарения, были в значительной степе­ни заимствованы дореволюционным российским правом.

Российская цивилистика XIX — начала XX вв. уделяла неослаб­ное внимание изучению правовых проблем дарения. Доктрина трактовала дарение как один из способов приобретения права соб­ственности 2 , т. е. односторонний акт, а не договор. Обоснованием этого тезиса служил тот факт, что дарение, сопровождающееся пе­редачей дара одаряемому, не порождает никакого обязательства. Иными словами, дарение (как реальная сделка) совершается и ис­полняется одновременно в момент передачи вещи. Сторонники противоположной точки зрения исходили из того, что предметом дарения могут быть не только вещи, передаваемые в собствен­ность, но и различные имущественные права. Кроме того, дарение может выступать и в качестве консенсуальной сделки, т. е. в фор­ме обещания подарить что-либо в будущем. Наконец, самый серь­езный довод в пользу признания дарения полноценным договором гражданского права — это необходимость получить согласие ода­ряемого на принятие дара. Все эти аргументы, предложенные Г. Ф. Шершеневичем в начале века, сохранили свою актуальность и легли в основу современного понимания договора дарения.

В российском Своде законов гражданские нормы, связанные с договором дарения, содержались в книге «О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности» (Свод законов Российской Империи. Изд. 1832 г. Т. Х, ч. 1). Некоторые юристы, исходя из этих норм, считали, что в большинстве случаев дарение направлено на перенесение прав собственности с одного лица на другое и не является договором. Первый Декрет ВЦИК «О дарениях» 1918 г. устанавливал форму договора дарения, предельно допустимую сумму дара, запрет дарения на случай смерти, последствия признания договора недействительным. Гражданский Кодекс РСФСР 1922 г. включал только одну статью (ст. 138), характеризующую дарение как безвозмездную сделку и помещенную в раздел II «Обязательства, возникающие из договоров». В Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. глава 23 «Дарение» состояла из двух статей и была расположена в подразделе 2 раздела III «Отдельные виды обязательств», особое внимание уделялось форме договора. 3

Действующее российское законодательство раскрывает договор дарения, как отдельный вид обязательств, в главе 32 «Дарение» раздела IV «Отдельные виды обязательств» в части II Гражданского Кодекса Российской Федерации принятой Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22.12.1995 г. и введенной в действие Федеральным законом от 26.01.1996 г. N 15-ФЗ «О введении в действие части второй гражданского Кодекса российской Федерации». Глава 32 ГК РФ содержит 11 статей, которые раскрывают понятие, форму договора дарения, запрещение и ограничение дарения, основания отказа от исполнения договора дарения и его отмена, а также случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и его отмена невозможны, последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи, правопреемство при обещании дарения, пожертвование.

В данной работе автор ставил перед собой цель раскрыть такие вопросы как: понятие договора дарения, его элементы и содержание на основе положения науки современного российского гражданского права, нормы гражданского законодательства о договоре дарения.

1. Понятие договора дарения.

Договором дарения называется дого­вор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (ст. 572 ГК РФ).

В п. 1 ст. 572 ГК РФ договор дарения раскрывается через обязанность одной стороны – дарителя. Такая формулировка может привести к выводу о дарении как односторонней сделке дарителя или об односторонне обязывающем договоре. Между тем само название ст. 572 ГК РФ «Договор дарения» и упоминание в ней о дарителе и одаряемом подтверждает, что дарение признается двусторонним договором. А указания в ГК РФ на обязанности одаряемого (обязанность возвратить вещь в случае отмены дарения – п. 5 ст. 578 ГК РФ; обязанность выполнить условие, поставленное при дарении в общеполезных целях – п. 3 ст. 582 ГК РФ) и его права (право отказаться от принятия дара до его передачи по консенсуальному договору – п. 1 ст. 573 ГК РФ, право использовать пожертвованное имущество по другому назначению из-за изменившихся обстоятельств – п. 4 ст. 582ГК РФ) также свидетельствуют о том, что договор дарения может быть двусторонне обязывающим договором.

Многие договоры гражданского права могут выступать и в ка­честве возмездных, и как безвозмездные, однако лишь договоры дарения и ссуды являются безвозмездными во всех случаях. На первый взгляд, отсутствие встречного удовлетворения, т. е. безвоз­мездность обязательства, противоречит самой природе граждан­ского права. Ведь имущественные отношения, входящие в его предмет, традиционно понимаются как имущественно-стоимост­ные, товарно-денежные отношения. Действие же макроэкономи­ческого закона стоимости в полной мере проявляется лишь в воз­мездных обязательственных правоотношениях, поскольку именно здесь происходит своеобразный обмен товарами (вещами, работа­ми, услугами).

Однако и безвозмездные правоотношения, равно как и абсо­лютные правоотношения (к которым вообще неприменимо деление на «возмездные и безвозмездные»), также могут испытывать дейст­вие закона стоимости, хотя и не столь явное. Так, правоотношения собственности не связаны напрямую с денежным обменом. Но ре­шение вопроса о принадлежности лицам тех или иных вещей явля­ется необходимым основанием для участия этих лиц в гражданском обороте, а объем и характер принадлежащих им вещных прав во многом предопределяют содержание будущих обязательственных отношений. Главное же, пожалуй, состоит в том, что предмет не ут­рачивает присущие ему качества товара и тогда, когда он переходит от одного лица к другому безвозмездно.

Договор дарения опосредует переход имущества (вещи, права и т. п.) от одного лица к другому, причем и даритель, и одаряемый являются юридически равноправными субъектами. Таким обра­зом, правоотношения, возникающие из договора дарения, вполне укладываются в рамки предмета гражданского права и адекватны методу гражданско-правового регулирования.

Юридическими признаками договора дарения исследователи называли: безвозмездность, уменьшение имущества дарителя и одновременное увеличение имущества одаряемого, намерение одарить, принятие дарения 4 , бесповоротность дарения 5 .

Договор дарения относится к безвозмездным договорам, по которым одна сторона предоставляет либо обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Наличие в системе гражданско-правовых обязательств безвозмездных дого­воров (договор дарения, договор ссуды) объясняется широким спектром побудительных мотивов действий участников имущественного оборота, которые вовсе не сводятся к обязательному извлечению выгоды из всякой сделки. Мотивы поведения субъектов гражданского права гораздо богаче и разнообразнее. Сделки могут совершаться, в том числе и из сострадания к попавшим в беду, из желания оказать помощь, просто материально под­держать кого-либо.

Признак безвозмездности договора дарения означает, что даритель не получает никакого встречного предоставления со стороны одаряемого. Если по договору дарения предполагаются встречная передача вещи или права либо встречное обязательство со стороны одаряемого, то такой договор признается притворной сделкой, и к нему при­меняются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК РФ (п. 1 ст. 572 ГК РФ).

Однако безвозмездность — как главный квалифицирующий признак договора дарения не означает, что одаряемый вообще свободен от любых имущественных обязанностей. Так, передача дара может быть обусловлена его использованием в общеполезных целях, в том числе по какому-либо определенному назначению (по­жертвование). Исполнение такой обязанности одаряемым не является встречным предоставлением, поскольку оно адресова­но не самому дарителю, а более или менее широкому кругу третьих лиц. Возможны и другие случаи дарения имущества, об­ремененного правами третьих лиц, например залогом или сер­витутом.

Безвозмездность – отсутствие встречного удовлетворения – все же не следует понимать буквально. Так, вручение мелкой монеты в качестве «пла­ты» за подаренный нож, разумеется, нельзя рассматривать в качестве встреч­ного удовлетворения. И дело здесь даже не в явной несоразмерности стоимости передаваемых вещей. Такая плата – дань традиции, суеверие; ее назначение состоит лишь в том, чтобы отвести от одаряемого беду, а не в пе­редаче дарителю некоего эквивалента подарка. Такое предоставление – не более чем символическое действие, не имеющее никакого юридического значения 6 .

Более того, возможно заключение договора дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя, что в конечном счете приводит к возложению на одаряемого определенных обязанностей по отношению к да­рителю.

Так, возможен договор, по которому даритель, отчуждая дом, выговаривает себе право постоянного пользования одной из ком­нат. Корреспондирующая этому праву обязанность одаряемого является встречной по отношению к обязанности дарителя осу­ществить дарение, она обусловлена ею. Однако исполнение этой обязанности одаряемым не охватывается «предоставлением» в традиционном смысле слова. Ведь даритель в результате испол­нения договора не получает ничего нового, т. е. такого, что он не имел бы до и помимо договора. Аналогичная ситуация имеет ме­сто, когда лицо дарит один из принадлежащих ему земельных уча­стков, оставляя за собой сервитут, например право прохода или прогона скота по подаренному участку. До совершения дарения эти правомочия уже принадлежали собственнику (не являясь соб­ственно сервитутами, но входя в содержание правомочия пользо­вания), поэтому одаряемый ничего «своего» дарителю не предос­тавляет. С известной долей условности можно было бы говорить о том, что одаряемый лишь «возвращает» дарителю часть того, что ему и так принадлежало. Точнее, эту ситуацию следует понимать таким образом, что указанные права, оставшиеся за дарителем, вообще не входили в состав дара, а значит, и не могли быть пере­даны обратно в качестве встречного удовлетворения.